昭和24(れ)2600 強盗、同予備、窃盗

裁判年月日・裁判所
昭和26年7月6日 最高裁判所第二小法廷 判決 棄却 東京高等裁判所
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【DRY-RUN】主    文      本件各上告を棄却する。          理    由  被告人Aの上告趣意第一点について。  記録によると原審において裁判長は被告人Aのために弁護士対馬郁之進を弁護人 に選任

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判決文本文3,419 文字)

主文 本件各上告を棄却する。 理由 被告人Aの上告趣意第一点について。 記録によると原審において裁判長は被告人Aのために弁護士対馬郁之進を弁護人に選任したことは明らかである、そして原審第一回公判に出頭した同弁護人は公判期日の延期を申請し裁判長は右申請により延期する旨を告げ次回期日を来る五月七日午前一〇時に指定告知し五月七日の第二回公判期日には同弁護人は出頭しなかつたが同日第三回公判期日を六月二八日午前一〇時と指定告知してあり第三回公判において結審しているのであるから対馬弁護人に対しては第二回及び第三回公判期日につき改めて召喚手続をするの要なく同弁護人は右期日に出頭して弁論をする機会を与えられているのにかかわらず期日を懈怠したものである、従つて原審が同弁護人の弁論を聴かずして弁論を終結し判決を言渡しても弁護権を不法に制限した違法あるものとはいえない。それゆえ論旨は理由がない。 同第二点について。 しかし所論被告人Aに対する司法警察官の聴取書(記録第三冊第一一八丁以下)とあるのは司法警察官の訊問調書の誤記であることは判示引用の記録第三冊第一一八丁以下と対照して明らかであるから論旨は理由がない。 同第三点について。 公判廷で証拠調をした書類を公判調書に記載するには如何なる書類につき証拠調がなされたかを明確にすれは足り必ずしも書類の一々について個別具体的に掲記する必要はない、原審第二回公判調書には所論のように各聴取書各訊問調書各被害届及各被害顛末書等と記載してあつて個別的具体的に記載していないけれども右の記載をもつて証拠調をした書類を明確にしたものと認められるから原判決には所論の- 1 -違法なく論旨は理由がない。 同第四点について。 しかし所論は結局量刑不当の主張に帰するから上告適法の理 の記載をもつて証拠調をした書類を明確にしたものと認められるから原判決には所論の- 1 -違法なく論旨は理由がない。 同第四点について。 しかし所論は結局量刑不当の主張に帰するから上告適法の理由にならない。 被告人Aの弁護人山田盛の上告趣意第一点について。 しかし共謀というのは数人相互の間に共同犯行の認識があることをいうのであるが原判決挙示の証拠を総合すると所論判示第一事実について被告人等に共同犯行の認識があつたことを認定できるのであるから所論は結局証拠の判断及び事実の認定の非難に帰し上告適法の理由とならない。 同第二点について。 しかし原判決挙示の証拠を総合すると判示第三の事実につき被告人等に強盗の犯意のあつたことを認定できるのであるから論旨も亦証拠の判断及び事実の認定の非難に帰し上告適法の理由とならない。 同第三点について。 所論聴取書が訊問調書の誤記であることは被告人Aの上告趣意第二点について説明したとおりである次に右訊問調書は刑訴応急措置法八条に基き司法警察官が逮捕状によつて逮捕された被告人Aに対する訊問調書であつて現行犯処分として為されたものでないことは所論のとおりである。しかし刑訴応急措置法に基く逮捕状の執行による被疑者逮捕の場合には同法八条四号の規定により同条三号掲記の旧刑訴一二七条及び一二九条所定の手続を準用し逮捕された被疑者を受け取つた司法日警察官又は検察官はその被疑者を訊問することができることは当裁判所の判例(昭和二四年(れ)第七七六号同二六年三月二八大法廷判決)とするところであるから所論訊問調書は適法で証担能力を有するものというべく従つて論旨は理由がない。 同第四点について。 所論は量刑不当の主張であるから上告適法の理由にならない。 - 2 -被告人Bの弁護人鍛治利一同早稲田逸郎の上告趣意第一点につ を有するものというべく従つて論旨は理由がない。 同第四点について。 所論は量刑不当の主張であるから上告適法の理由にならない。 - 2 -被告人Bの弁護人鍛治利一同早稲田逸郎の上告趣意第一点について。 裁判所が被告人の精神状態を認定するには必ずしも専門家の鑑定による必要はなく他の証拠資料によつても差支えはない、原審は被告人Bが昭和二〇年二月一五日から同年三月二五日まで結核性脳膜炎で入院していた横浜市立C病院に勤務していた医師Dを鑑定証人として訊問したのである。そして原審は同証人の証言中昭和二〇年二月一五日被告人は結核性脳膜炎で入院し非常に危険な状態であつたが九死に一生を得て同年三月二五日退院した結核性脳膜炎の死亡率は九五パーセント乃至九七パーセントで仮令生命を取止めても完全に回復するということはなく予後は絶対に不良なもので必ず後遺症がある、後遺症としては意思能力が弱く思考判断力が低下する又感情も普通でなく激し易く怒りぽくなる記憶力は減退し数学等の成績は悪くなる而して精神病学上脳膜炎の後遺症のあるものは中間者と称し一種の精神異状者として取扱われる旨の証言によつて被告人Bを心神耗弱者と判断しているのである。そして被告人Bが昭和二二年四月にはE師範の本科に入学(尤も二年に進級できなかつた)した事実等を参酌すると被告人Bが心神喪失の程度に達しているものとは認められないのであつて、原審が心神耗弱と判断したことは必ずしも不当であるとは認められない、また原審が右判断をするにつき前示鑑定証人の外に必ず専門家の鑑定を命じなければならないものではないのであるから原審が弁護人の精神鑑定の申請を却下したからといつて所論のような違法ありということはできない論旨は理由がない。 同第二点について。 しかし原判決挙示の証拠を総合すると原判示第一事実を認定できる ら原審が弁護人の精神鑑定の申請を却下したからといつて所論のような違法ありということはできない論旨は理由がない。 同第二点について。 しかし原判決挙示の証拠を総合すると原判示第一事実を認定できるのであるから所論は証拠の判断及び事実の認定を非難するに帰し上告適法の理由とならない。 同第三点について。 しかし原判示第二事実はFがG夫妻を縛つた趣旨を判示しているので被告人Bが- 3 -縛つたという判示ではない、所論は原判示の誤解に基づくものであつて採用の限りでない。 同第四点について。 原判決に第二事実認定の証拠の一つとして挙げた被告人Hに対する司法警察官聴取書(記録録第三冊一一〇丁以下)とあるのは記録第一冊一一〇丁以下の同被告人に対する司法警察官の訊問調書の誤記であることが明らかであるからこれをもつて虚無の証拠であるということはできない、次に右訊問調書は横浜市山手警察署において司法警察官警部補Iが司法警察吏巡査J立会の上訊問作成したもので末尾にI警部補の署名捺印があるがJの署名捺印のないことは所論のとおりである。そして旧刑訴一三九条但書は司法警察官訊問を為す場合においては司法警察吏をして立会はしむべしと規定しているのであるが立会人が調書に署名捺印すべき規定はないのであるから立会人の署名捺印がないからといつてその調書は同条の規定に違反して無效であると解することはできない、従つて論旨はその理由がない。 同第五点について。 所論Aに対する司法警察官の聴取書が訊問調書の誤記であることは被告人Aの上告趣意第二点について説明したとおりであるから論旨は採用できない。 同第六点について。 原判決は判示第一及び第二事実認定の証拠として被告人Kの原審第一回公判調書における判示同趣旨の供述記載と判示しているが原審第一回公判は弁護人の申請により延期 は採用できない。 同第六点について。 原判決は判示第一及び第二事実認定の証拠として被告人Kの原審第一回公判調書における判示同趣旨の供述記載と判示しているが原審第一回公判は弁護人の申請により延期になつたのであるから右は原審第二回公判調書の誤記であること明らかである、従つて論旨は採用できない。 同第七点について。 所論は結局量刑不当の主張に帰するから上告適法の理由にならない。 よつて刑訴施行法二条旧刑訴四四六条により主文のとおり判決する。 - 4 -右は裁判官全員一致の意見である。 検察官十蔵寺宗雄関与昭和二六年七月六日最高裁判所第二小法廷裁判官霜山精一裁判官小谷勝重裁判官藤田八郎裁判長裁判官塚崎直義は退官につき署名押印することができない。 裁判官霜山精一- 5 -

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